Авторское право на изобретение в рф охраняется


Здравствуйте!

Иван, Вы просили без лишних цитирований, поэтому отвечаю сжато и по делу:

1)Да, Вы обязаны производить такие выплаты поскольку они указаны в законе а в силу соотношения закона и договора это имеет первостепенное значение.

2)Нет, Вы его должны выплачивать в любом из случаев, указанных в законе-если пользуетесь, сохранили в тайне и тд.

3)Лучше всего подписать подобное соглашение, но сумму в нем не указывать и оставлять для каждого конкретного случая.

4)Информационное письмо, процитированное Вами, не является нормативным актом, однако в суде на него как на практику (в случае спора) ссылаться будут)

5)Исходя из п.4 я бы Вам советовал рискнуть и заключать соглашения на минимальные суммы, в суде пусть сами доказывают.

6)Практики много, например Постановление ФАС Московского округа от 08.05.2013 по делу N А40-66954/11-110-550, Постановление ФАС Уральского округа от 09.04.2012 N Ф09-1837/12 по делу N А60-16550/2011, Апелляционное определение Московского городского суда от 10.06.2013 по делу N 11-13276

Но она довольно разнообразна и не постоянна, нужно смотреть конкретно, а не вообще.

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

Вадим, я правильно понимаю, что все ваши ответы справедливы даже в том случае, когда речь идет об объектах авторского права (дизайн сайта, логотип, программы), или это только подходит для патентов и изобретений?

Юрист, г. Москва

  • 7,4 рейтинг

Здравствуйте!
Речь о таком вознаграждении может идти, только если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную
полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о
сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или
промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст
право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по
поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право
на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты
работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае
спора - судом.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные
ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные
модели, служебные промышленные образцы.

В сущности, заключается не договор, а соглашение, так как
последнее не порождает обязательство, а лишь конкретизирует его условия.

Поэтому можете заключить такое соглашение, если Вы будете получать патент.

Правительство РФ до сих пор не приняло никакого акта, который
бы регулировал
вопросы относительно авторского вознаграждения.

Согласно
ст. 12 федерального закона Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. №
231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» закон СССР «Об изобретениях в СССР» продолжает
действовать (в части п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. 33 и 34) до принятия
законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и
художественно-конструкторского творчества.

Продолжают
действовать и отдельные положения Закона СССР от 10 июля 1991 года N
2328-1 «О промышленных образцах», а именно пункт 3 статьи 21, пункты 1 и
3 статьи 22 и статья 23.



Обратившись
к действующим статьям Законов СССР, можно увидеть, что они, как раз
таки регулируют, минимальные ставки вознаграждения, причитающиеся
работнику.


Так,
согласно статье 32 Закона «Об изобретениях в СССР», величина
вознаграждения определяется предприятием по соглашению с автором в виде
процента, но не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода),
ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не
менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального
размера вознаграждения. А если полезный эффект от использования
изобретения не выражается в прибыли или доходе, то вознаграждение автору
не может составлять менее 2% от доли себестоимости продукции (работ,
услуг), приходящейся на данное изобретение. Предприятие, получившее
патент, выплачивает автору также поощрительное вознаграждение за сам
факт получения патента, которое не учитывается при последующих выплатах. Размер такого вознаграждения должен быть не менее среднего
месячного заработка, вне зависимости от числа соавторов.


Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Москва

Добрый день, Иван! По порядку заданных Вами вопросов могу пояснить следующее.


1. Вознаграждение выплачивается работнику только в случаях, установленных законом, то есть только в случаяхт а) если работодатель получит патент на СИ; б) примет решение о сохранении информации об СИ в тайне, при условии уведомления об этом работника; в) передаст право на получение патента другому лицу; г) не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (о результатах рассмотрения заявки работник должен быть уведомлен письменно).


2. Совершенно верно. Вы обязаны произвести соответствующую выплату только если работник письменно уведомил Вас о создании СИ, в отношении которого возможна правовая охрана.


3. Условия о таких выплатах носят гражданско-правовой характер, поэтому Вам необходимо внести гражданско-правовые условия о вознаграждении за СИ в трудовой договор (путём оформления дополнительного соглашения к нему) или заключить отдельный гражданско-правовой договор с работником, предусмотрев правовой режим будущих результатов интеллектуального труда.


4. Полагаю, что на этот закон опираться не стоит, но учитывать его при заключении вышеуказанного соглашения (договора) необходимо, в связи с чем…


5. Ваша формулировка вполне приемлема;


6. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.09.2006, 18.09.2006 по делу N А40-49830/06-140-294), Определение Пермского краевого суда от 22.07.2010 по делу N 33-6046), Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», Постановление президиума Свердловского областного суда от 30.01.2013 по делу N 44Г-3/2013

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

Наталия, спасибо.

Уточнение клиента

Вопрос по вашему первому пункту. У вас везде идет речь либо о патентах либо об изобретениях.

Вы хотите сказать, что при создании такого объекта ИС как, например, логотип компании, авторские отчисления не предусмотрены законом?

Юрист, г. Москва

Согласно ст. 1345 ГК РФ, интеллектуальные права на изобретения, являются патентными правами, поэтому на служебные изобретения работодателю необходимо получить патент в установленном законом порядке, о чём я и говорила в первом пункте ответа.


Так называемый логотип - это товарный знак - то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц. Исключительное право, на товарный знак удостоверяется свидетельством на товарный знак, полученным в Роспатенте. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

Наталия, если вы мне не обоснуете нормами права, что логотип и товарный знак являются понятиями тождественными (что я уверен, не так!), то я буду вынужден поставить вам отрицательную оценку за неверный ответ.

Первично, в своей сути, логотип является произведением дизайна и охраняется авторским правом, и только в некоторых случаях, если логотип был зарегистрирован как товарный знак, он может иметь еще и другой правовой режим. Иначе говоря, логотип и товарный знак не одно и тоже. Понятие логотип значительно шире, чем понятие товарный знак.

Юрист, г. Москва

Иван, такого понятия как «логотип» в гражданском праве нет. Я поняла о чём Вы толкуете. Произведения искусства (дизайна) - являются результатом интеллектульной деятельности автора. Автору принадлежат интеллектуальные права на произведения дизайна. Согласно закону, интеллектуальные права на произведения искусства являются авторскими правами. Авторские права на произведение искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, принадлежат автору. Таким образом, произведение дизайна (о котором Вы говорите)является служебным произведением, в том случае, если оно создано работником при исполнении своих трудовых обязанностей.


А исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю (если трудовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное) в том случае, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет его использовать или передаст исключительное право на него другому лицу или сообщит автору о сохранении произведения в тайне (и это будет являться причиной неиспользования произведения в установленный срок). Как я уже и писала, размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником (либо дополнительным соглашением к трудовому договору либо отдельным договором).


Регулирует такие отношения между работником и работодателем статья 1295 ГК РФ. Надеюсь я ответила на Ваш вопрос, обосновав свой ответ нормами права, как Вы и просили.

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Рязань

Здравствуйте, Уважаемый Иван!


1)Безусловно, Вы обязаны выплачивать работнику вознаграждение. Размер, условия и порядок его выплаты определяются договором., который должен быть заключен между работником и работодателем. Данный договор называется договором о выплате авторского вознаграждения.


2)Данное вознаграждение необходимо выплачивать, если работник Вас письменно уведомил о его создании. После уведомления Вы должны принять решение о своих действиях в отношение ИС (подать заявку на патент, уступить право подачи заявки другому лицу, сохранить изобретение в качестве коммерческой тайны, отказаться от всех прав на изобретение) О своем намерении Вы должны сообщить автору в течении 4 месяцев, если этого не сделаете, то право на получение патента переходит к автору-работнику. Если воспользуетесь своим право на изобретение, то выплачиваете вознаграждение.


3)Составьте отдельный гражданский – правовой договор о выплате авторского вознаграждения.


4) Закон «Об изобретениях в СССР», можно опираться только в том случае, если он не противоречит части четвертой Гражданского Кодекса.


5)Считаю, что данную формулировку можно использовать.

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Санкт-Петербург

Уважаемый Иван. Я хотела бы Вам ответить немного в ином ракурсе.

В последнее время среди юристов часто возникают споры по поводу основания для возникновения прав у работодателя на результат ИС. Одни считают, что трудовой договор не может порождать гражданские права, другие -что может. Недавно от судьи арбитражного суда услышала точку зрения. что если работодатель выплачивает работнику вознаграждение, следовательно права к работодателю перешли не в полном объеме. Можно соглашаться с одними и критиковать других, но лучше подстраховаться.

1. Должны ли мы дополнительно выплачивать работникам вознаграждение
за созданные результаты ИС, если по трудовому договору они принадлежат
нам?

Такое вознаграждение относятся к числу стимулирующих выплат (по традиционной точке зрения), поэтому с одной стороны, обязаны, но с другой стороны- нет нигде четкой градации- за какой результат нужно, а за какой нет. Одно могу сказать - я бы все таки оформляла такое соглашение не в рамках трудового договора. Хотя бы, взять к примеру, налогообложение - все, что рамках трудового договора - доход работника, следовательно, отражается на налогах работодателя. Задержка в выплате вознаграждения за ОИС – это нарушение не ГК РФ, а
нарушение трудового права работника, ответственность за которое
предусмотрена в ТК РФ.

2. Должны ли мы его выплачивать только в случае, если работник нас
письменно уведомил о создании такого результата, в отношении которого
возможна правовая охрана?

Вот здесь, опять много споров. И среди судей тоже согласия нет. Однозначно, уведомление работодателя - это соблюдение трудовой дисциплины, поэтому по уведомление и его обязательность укажите в локальном акте - и под роспись всех работников ознакомьте.

3. В связи с этим стоит ли нам, чтобы себя полностью обезопасить,
подписать соглашение, в котором мы в любом случае ежегодно выплачиваем
всем вознаграждение за все результаты ИС, созданные в течение года, или
достаточно написать, что выплачиваем в случае получения такого письменно
уведомления?

Да, и не только в трудовом договоре, но и документе, регламентирующим дисциплину труда.

4. Установлены ли сейчас минимальные размеры такого вознаграждения
(некоторые пишут, что еще действует закон «Об изобретениях в СССР»)?

Оформление патентных прав

Единственным документом, который удостоверяет право на изобре­тение, полезную модель или промышленный образец, является патент. Ведение дел о выдаче патентов и решении иных патентно-правовых вопросов требует специальных знаний как в соответ­ствующей области науки и техники, так и в сфере патентного права. В силу этого Патентный закон РФ предоставляет изоб­ретателям и их правопреемникам право не только лично высту­пать в патентных отношениях, но и пользоваться услугами дру­гих лиц. Такими субъектами выступают прежде всего патентные поверенные, которыми признаются лица, получившие специаль­ное образование, имеющие опыт работы в области охраны про­мышленной собственности и выдержавшие специальный экза­мен (аттестацию) на звание патентного поверенного.

Оформление патентных прав - непременное условие предоставления правовой охраны изобрете­ния, полезной модели или промышленного образца. Для официального признания названных объектов па­тентного права необходимо составить особую заявку на выдачу патента, которая будет рассмотрена патент­ным ведомством (конкретно - Федеральный институт промышленной собствен­ности - ФИПС), после чего будет выдан патент.

Заявка на выдачу патента на изобретение, по­лезную модель или промышленный образец представ­ляется на русском языке и подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверен­ного или иного представителя - заявителем или па­тентным поверенным либо иным представителем (для иностран­цев обязательна подача заявки только через патентного поверенного).

Заявка на выдачу патента должна относиться к одному изобретению, полезной модели или про­мышленному образцу или группе, связанным между собой настолько, что они образуют единый замысел. Заявка должна содержать: 1) заявление о выда­че патента с указанием автора (авторов) изобрете­ния или лица (лиц), на имя которого (которых) ис­прашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; 2) описание изобретения, раскры­вающее его с полнотой, достаточной для осуществ­ления; 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат.

Основным документом заявки является опи­сание разработки, которое составляется по опре­деленной схеме и раскрывает сущность решения. Объем правовой охраны определяется формулой изобретения (полезной модели) или совокупной сущностью признаков промышленного образца. Формула излагается в виде логического определе­ния решения совокупностью всех его признаков.

Рассмотрение заявки в патентном ведомстве зак­лючается в проведении экспертизы. В начале про­водится предварительная (формальная) экспертиза, по ре­зультатам которой выносится соответствующее решение экспертов. За­явка на изобретение подвергается экспертизе по формальным и суще­ственным признакам. С формальной стороны выявляется, подлежит ли правовой защите предложение, содержащееся в заявке. Положительное решение формальной экспертизы по заявке на полезную модель является основанием для выдачи на полез­ную модель охранного документа (так называемая явочная про­цедура патентования). Экспертиза, по существу , устанавливает патентоспособность предложения, то есть его новизну и изобретательский уровень.

Выдача патента - заключительная стадия оформления изобретательских прав. Патентное ве­домство РФ публикует в своем официальном бюл­летене сведения о выдаче патента, включающие имя патентообладателя, название разработки, ее фор­мулу или совокупность существующих признаков.

Одновременно вносятся сведения о выдаче патен­та и внесении в соответствующий Государственный реестр, и затем выдается сам патент.

Права и обязанности патентообладателя

» правом на авторство: (он может указывать себя как автора данного изобретения или иного объекта патентного права). Никто не может присваивать себе авторство, оно является исключительным и абсолют­ным правом того, кто указан как автор патента.

» правом на имя (он может присвоить изобретению любое имя или наименование).

Автор может запатентовать изобретение, полезную модель и промышленный образец за рубежом. Это необходимо также для экспорта продукции, произведенной на основе или с использованием этих объектов. Патентование изобретения и других объектов в данной стра­не гарантирует патентную чистоту продукции, которая означает, что данная продукция не содержит элементов конструкции, дизайна и т.д., уже запатентованных в этой стране.

Автор вправе извлекать материальную выгоду из своего изобретения и других объектов. Он может продать изобретение или выдать на него лицензию, то есть разрешение на право использования в течение опре­деленного времени. Выдача лицензии оформляется договором, согласно которому автор (и другой патентообладатель) - лицензиар - передает право пользования изобретением лицензиату - лицу, заинтересованно­му в эксплуатации изобретения, а лицензиат обязуется уплачивать ли­цензиару вознаграждение в течение срока пользования изобретением. Лицензионный договор регистрируется в Патентном ведомстве.

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобре­тений, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобре­тение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия: 1) ввоз на территорию РФ, изго­товление, применение, предложение о продаже, прода­жу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запа­тентованные изобретение, полезная модель, или изде­лия, в котором использован запатентованный про­мышленный образец; 2) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хра­нение для этих целей продукта, полученного непосред­ственно запатентованным способом. При этом, если про­дукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным пу­тем использования запатентованного способа при отсут­ствии доказательств обратного; 3) совершение данных действий в отношении устройства, при функционирова­нии (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатенто­ванный способ; 4) осуществление способа, в котором ис­пользуется запатентованное изобретение.

В случае, если патент на изобретение, полезную мо­дель или промышленный образец принадлежит несколь­ким лицам, то порядок их использования определяется договором между ними. При отсутствии такого договора порядок использования осуществляется по усмотрению патентообладателей, каждый из которых не вправе пре­доставить лицензию или передать исключительное пра­во (уступить патент) другому лицу без согласия остальных. Обязанности патентообладателя: уплата патент­ных пошлин; использование запатентованного изобре­тения, полезной модели или промышленного образца.

При неуплате по­шлины патент может быть аннулирован.

В случае, если запатентованные изобретение или промышленный образец не используются либо недо­статочно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, что приводит к не­достаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг, любое лицо, желающее использовать запатентованные изоб­ретение, полезную модель или промышленный обра­зец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о пре­доставлении принудительной неисключительной ли­цензии на использование на территории РФ таких изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если патентообладатель не может использо­вать изобретение, на которое он имеет исключитель­ное право, не нарушая при этом прав обладателя дру­гого патента на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного догово­ра, патентообладатель имеет право обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставле­нии принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ изобретения или полезной модели обладателя другого патента.

Патентообладатель имеет право передать исключи­тельное право на изобретение, полезную модель, про­мышленный образец (уступить патент) любому физи­ческому или юридическому лицу. Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит ре­гистрации в федеральном органе исполнительной вла­сти по интеллектуальной собственности и без такой ре­гистрации считается недействительным. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный обра­зец и право на его получение переходят по наследству.

Споры, возникающие при реализации прав на объекты патентного права, разрешаются в судебном или административном порядке. В су­дебном порядке разрешаются споры об авторстве, о выплате и разме­рах вознаграждения, о нарушении исключительного права на исполь­зование охраняемого объекта патентного права и другие имуществен­ные споры. Жалобы на отказ в выдаче патента рассматриваются апел­ляционной палатой Патентного ведомства.

Прекращение и восстановление действия патента.

Патент на изобретение, полезную модель или про­мышленный образец в течение всего срока его дей­ствия может быть признаннедействительным полностью или частично в случае: 1) несоот­ветствия охраняемого решения установленным законом критериям охраноспособности (т. е. оши­бочная выдача патента); 2) наличия в формуле изоб­ретения или полезной модели либо перечне суще­ственных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия. Например, это мо­жет произойти при внесении в заявку изменений уже после ее подачи; 3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, по­лезные модели или промышленные образцы, имею­щих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий закона; 4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, яв­ляющегося таковым.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействи­тельным полностью или частично на основаниирешения, принятого по возражению, поданному в Палату по патентным спорам, или вступившего в законную силу решения суда, в том числе реше­ния суда.

Признанный недействительным полностью или частично патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец аннулируется. В слу­чае признания патента недействительным частично выдается новый патент.

Законом предусматривается досрочное прекра­щение действия патента на изобретение, по­лезную модель или промышленный образец: 1) на основании заявления, поданного патентообла­дателем 8 федеральный орган исполнительной влас­ти по интеллектуальной собственности, - с даты по­ступления заявления. В случае, если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промыш­ленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении, не всей такой группы, действие патента прекращается только в отношении указанных в заявлении изобретения, полезной модели или про­мышленного образца; 2) при неуплате в установлен­ный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышлен­ный образец в силе - с даты истечения установлен­ного срока для уплаты патентной пошлины за под­держание патента в силе. На практике лица, не желающие сохранять свои патентные права, просто перестают платить патентные пошлины.

Действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержа­ние патента в силе не была уплачена в установлен­ный срок, может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Та­кое ходатайство должно быть подано в федераль­ный орган исполнительной власти по интеллектуаль­ной собственности в течение 3 лет с даты истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в ус­тановленном размере патентной пошлины за восста­новление действия патента.

Защита прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей - предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также ме­ханизм практической реализации этих мер. Одним из принципиальных положений патентного права яв­ляется то, что признаются и охраняются права и законные инте­ресы не только патентообладателей, но и самих разработчиков.

В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентообладатели, владельцы лицензий и их пра­вопреемники.

В рассматриваемой сфере защита прав производится в ос­новном в юрисдикционной форме, т.е. путем обращения к спе­циальным юридическим органам. Она, в свою очередь, охваты­вает судебный и административный порядок реализации предус­мотренных законом мер защиты.

Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуще­ствляется путем иска о признании права авторства либо, напро­тив, иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов.

Право на авторское имя может быть нарушено прежде все­го путем неуказания имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о разработке, других официальных и неофициальных публикациях, в которых говорится о создан­ной разработке.

Право автора на получение вознаграждения от работодате­ля, а иногда и от иных пользователей разработки нарушается тогда, когда соответствующее вознаграждение автору не вып­лачивается совсем либо выплачивается не в полном объеме или несвоевременно.

Способы защиты, которыми располагает патентооблада­тель (лицензиар), обычно определяются в самом лицензионном договоре или вытекают из общих положений гражданского за­конодательства. Наиболее распространенными мерами защиты являются взыскание убытков, неустойки, досрочное расторже­ние лицензионного договора и т.п.

Действие патентов на объекты промышленной собственно­сти, как правило, ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства которых их выдали. Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, она должна быть там запатентована.

Действующее патентное законодательство исходит из того, что вопрос о зарубежном патентовании и продаже лицензий за границу относится к исключительной компетенции самих патен­тообладателей. Запрет на зарубежное патентование может быть обусловлен лишь соображениями сохранения секретности в от­ношении разработок, относящихся к сфере обороны и государ­ственной безопасности.

Патентование изобретений в странах ближнего зарубежья, обеспечиваемое Евразийской патентной конвенцией, осуществ­ляется путем подачи заявки в Евразийское патентное ведомство, расположенное в Москве.

Охрана селекционных достижений . Под селекционными достиже­ниями понимается выведение новых пород животных или новых сор­тов растений. В настоящее время их охрана должна осуществляться специальным законодательством, которого пока еще нет.

Охрана ноу-хау. Под термином «ноу-хау» понимается информация производственного, технического и иного хозяйственного характера, владелец которой на законных основаниях охраняет ее от разглаше­ния. Эта информация, однако, не подпадает под категорию объектов патентного права. И все же если такая информация представляет для ее владельца коммерческую ценность, он может требовать возмеще­ния убытков с того лица, которое добыло эту информацию у владельца незаконным путем.

Если такая же информация была добросовестно добыта из других источников, никаких ограничений к ее использованию нет.

Необходимо выявить и обозначить общие характеристики, присущие всем правам патентообладателя:

1) Все права носят абсолютный характер;

2) Все права патентообладателя носят исключительный характер в том смысле, что они принадлежат только патентообладателю;

3) Права патентообладателя носят срочный характер и ограничены сроком действия патента. Эти сроки дифференцируются в зависимости от объекта: на изобретение патент действует – 20 лет, на полезную модель – 10 лет, на промышленный образец – 15 лет.

П.3 ст.1363 ГК допускает возможность продления этих сроков для полезных моделей и промышленных образцов решением федерального органа, но не более чем на 3 и 10 лет соответственно. Эти сроки исчисляются с даты подачи заявки , а не с момента выдачи патента. Это не случайно, поскольку сведения о заявках публикуются, а значит, возникает не только потенциальная возможность присвоения иными лицами, а степень этой возможности высока. Отсюда именно с момента подачи заявки соответствующим разработкам предоставляется временная правовая охрана . Права патентообладателя ограничены территорией государства, выдавшего патент.

Мы упомянули, что патентное законодательство носит исключительно национальный характер и правовая охрана разработок является национальной. Если есть потребность использования разработки на территории иностранного государства, то нужно получать соответствующий патент в иностранном государстве. Сегодня есть предложения по создания наднациональных заявок и наднациональных патентов. Существует вашингтонская конвенция 1970 г., которая предусматривает международные органы и возможность выдачи международного патента, которая будет получать защиту на территории государств, ратифицировавших эту конвенцию. Но их число не велико, поэтому проблему не решает. В 1994 г. была заключены Евразийская патентная конвенция, в основном в ней участвуют страны бывшего СССР и ее смысл создать наднациональный патент, но не международного, а еврозийского.



Анализ тех прав патентообладателя, которые закреплены действующим законодательством. К числу прав патентообладателя действующий закон относит исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Предусмотрен примерный перечень правомочий, входящих в число прав патентообладателя на использование разработки. Но этот примерный перечень является воплощение позитивного содержания исключительного права. Позитивного в том смысле, что эти действия могут быть совершены только патентообладателем.

Вместе с тем закон закрепляет определенные исключения из этого правила, в частности, ст.1362 ГК устанавливает возможность выдачи принудительной неисключительной лицензии . Ее смысл состоит в том, что при наличии определенных условий (неиспользование или недостаточное использование соответствующего объекта патентообладателем, отсутствие уважительных причин такого неиспользования или недостаточного использованию, недостаточное предложение товаров и услуг на рынке, заинтересованное лицо желает и готово использовать соответствующий объект, а патентообладатель отказывается заключить лицензионный договор). При наличии этих условий заинтересованное лицо может обратиться в суд может вынести решение о предоставлении принудительной неислючительной лицензии и условиях такого представлении.

Феномен принудительной лицензии является исключением из правила, что соответствующие действия по использованию могут совершаться только патентообладателем и с его согласия. но закон устанавливает негативную сторону данного исключительного права, которая состоит в том, что патентообладатель вправе закрепить использование соответствующего объекта промышленной собственности любому третьему лицу. Т.е. никто не может использовать объект без разрешения патентообладателя. Негативное проявление является негативным.

Ст.1359 ГК закрепляет перечень действий, которые не признаются нарушение исключительных прав патентообладателя. Кроме того к числу исключений относится право преждепользования (ст.1361 ГК). в области патентного права существует феномен объективной повторяемости решений. Возможна ситуация, когда соответствующее лицо независимо от автора и патентообладателя создает тождественное решение. Причем, если бы этого права не было, то получалась ситуация, что если лицо создано и не запатентовало, то с момента патентования другим лицом, такие действия признавались нарушением. Отсюда законодатель создает феномен преждепользования – это лицо имеет возможность безвозмездного использования этого решения в собственном производстве без расширения объема. Его действия не создают

Право послепользования (п.3 ст.1400 ГК) – это обратная ситуация. Эта проблема возникает, когда существует максимальный срок патента, причем за поддержание патента в силе патентообладатель должен уплачивать пошлины. Если он их не уплачивает, то патент теряет силу. После аннулирования действия патента, это решение не подлежит правовой охране и может быть использовано любым и каждым. Здесь начинаются проблемы. Закон, охраняя права патентообладателя, позволяет ему восстановить действие патента, уплатив необходимые пошлины. Получается, что действие патента восстановлено, но в период до восстановления патента от момента прекращения его силы, другое лицо на законных основаниях в разрешенных пределах начало использования этого объекта. Так вот это лицо нуждается в определенной защите. Его права называются правами послепользования, и соответствующее лицо обладает возможностью безвозмездного использования соответствующего решения без расширения объема. Его действия

Ст.1360 ГК – в интересах национальной безопасности ПРРФ может разрешить использование соответствующего объекта.

Право на распоряжение патентом – как и в любом ином случае, закон устанавливает две договорные конструкции, которые опосредуют передачу права на патент:

· путем отчуждения патента – этот договор должен быть под страхом недействительности заключен в письменной форме. Но сам объект исключительного права появляется в результате официального признания, регистрации, поэтому договор об отчуждении также подлежит регистрации в патентном ведомстве.

Необходимо обратить внимание на такую форму, суть которой состоит в неком аналоге публичной оферты – автор при подачи заявки на выдачу патента может сделать в письменной форме заявление о том, что в случае выдачи патента, он обязуется заключить договор о его отчуждении на условиях, соответствующих установившейся практике с первым, кто изъявил такое желание. Может возникнуть вопрос, для чего это нужно заявителю? С одной стороны, он тем самым обозначает свой интерес к отчуждению и поскольку эта информация будет опубликована, каждое заинтересованное лицо уже может с этой информацией ознакомится, а с другой стороны, он в определенной мере снимает с себя материальное бремя, поскольку подобное заявление повлечет освобождения от взимания патентных пошлин – заявитель, который отозвался на сделанное предложение, внесет эти пошлины в том числе и за автора.

· путем предоставления прав на использование патента (лицензионный договор ) – законодатель дифференцирует все лицензионные договоры на 2 группы:

1) договор простой неисключительной лицензии -

2) договор исключительной лицензии – исключительные лицензии могут различаться оп территории действия, по воплощению в том ли ином объекте, по способу использования. Исключительность означает, что патентообладатель не может в отношении такого же способа использования разрешить соответствующую деятельность иному лицу. Лицензионный договор подлежит заключению в письменной форме . Законодатель устанавливает особый порядок его заключения – он подлежит регистрации в патентном ведомстве.

Существенными условиями для возмездного договора будет цена, а также для всякого договора – предмет. Предмет есть способ использования.

Открытая лицензия – ее суть состоит в том, что патентообладатель вправе подать в ФОИВ заявление о предоставлении любому лицу право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Говоря о лицензионный договорах, необходимо напомнить о возможности существовании принудительной лицензии (для авторского права не характерно) – суд может своим решение санкционировать выдачу лицензии.


Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции.

У авторов патентов есть личные неимущественные права(на авторство, на имя, на подачу заявки и получение патента), а также имущественные права(на вознаграждение за использование и передачу прав на патент). Об этой особенности (двойственном характере прав) подробнее говорилось в первой статье этого цикла. Рассмотрим данные права.
Личные неимущественные права, основу которых составляет право авторства. Оно представляет собой основанное на законе и факте регистрации патента возможность признаваться автором, создателем патента. Это право предполагает запрет другим лицам именоваться авторами данного патента. Данное право является неотчуждаемым личным правом, охраняемым бессрочно и признается за физическим лицом, творческим трудом создавшим патент. При нескольких авторах все они именуются соавторами и сопутствующая этому проблема лжесоавторства стара, как и стремление людей изобретать.
Согласно п.2ст.7 Патентного закона не признается творческим вкладом оказание технической, организационной или материальной помощи авторам, а также помощь в оформлении прав на патент. До принятия Патентного закона 1992г. при подаче заявления указывался конкретный творческий вклад каждого соавтора, что ставило некоторый заслон лжесоавторам, особенно из числа руководителей предприятий. В то время «вписаться в соавторы» было единственной возможностью легально получить приличное вознаграждение(максимальное составляло 20000руб, что соответствовало стоимости трех «жигулей». Но тогда патентов фактически не было, а были авторские свидетельства, принадлежащие государству.
Сейчас в таком лжесоавторстве практически нет нужды, т.к. все получает владелец патента, как и герой рассказа О.Генри. В норме п.2.ст.7 Закона заложена мина, т.к. в случае признания одного из авторов не принимавшим творческого участия в создании патента последний может быть аннулирован, чем пользуются а качестве инструмента при «патентных войнах». Например, одному из авторов патента делается предложение, «от которого трудно отказаться», после чего автор отказывается от своего авторства и согласно пп.4) п.1.ст.29 Закона это служит основанием для подачи иска в суд и последующего аннулирования патента. Либо наоборот, появляется автор, которого «забыли» указать, с теми же последствиями в отношении действия патента, на радость нарушителям патента.
Право на имя – обеспеченная законом возможность автора патента требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о патенте, в том числе в заявке на патент и самом патенте, причем без искажений. Это право предусматривает также возможность выступать как под собственными именем, так и анонимно, поэтому в заявлении на выдачу патента предусмотрена соответствующая графа(п.3.1. Правил составления и подачи заявки).
Право на подачу заявки и получение патента предполагает также передачу данного права автором другому лицу. То есть, можно передать право на подачу заявки еще до ее подачи, а можно передать это право после подачи заявки но до регистрации патента(п.2ст.20 Закона). Речь идет о передаче имущественных прав, а не права авторства, которое является неотчуждаемым от автора, и в случаях, когда авторы указаны в качестве заявителей. После же получения патента право распоряжаться им, в том числе продать(уступить) патент принадлежит патентообладателю.
К имущественному праву авторов при использовании патента относится право на вознаграждения в размере,оговоренном в соглашении с патентообладателем. Это относится также и к авторам служебных патентов, патент на который получен работодателем, либо последним передано право на патент другому лицу, либо разработка сохранена в тайне. Если же автор патента является также и патентообладателем, то он, кроме права на вознаграждения за использование патента, имеет право на вознаграждение за уступку патента и продажу лицензий.
Дележ вознаграждения между авторами – дело непростое. И если разделить вознаграждение между двумя авторами можно по принципу «один делит, другой выбирает», то с увеличением числа авторов споры о разделе вознаграждения возрастают. Зачастую после дележа процентов общая их сумма превышает 100% и желающих поступиться своей долей не находится. В любом случае все определяется соглашением между авторами, которое может быть написано как до подачи заявки, так и после ее подачи. Последний вариант чаще приводит к спорам, т.к. обычно любая недоговоренность в начале дела приводит к недоразумению в конце. Точку в спорах о разделе вознаграждения ставит суд (ст.31 Закона).

У патентообладателей есть исключительное право на использование патента(ст.10 Закона), т.е. его введение в гражданский оборот без нарушения прав других патентообладателей(см.ниже «старший патент»), а также право на распоряжение патентом(в виде уступки патента или выдачи лицензии).
Под использованием понимается введение в гражданский оборот продукта или способа по патенту путем его изготовления, применения, ввоза, хранения с целью продажи, предложения к продаже, продажи и т.д. Право на использование реализуется также в виде запрета на использование патента другими лицами(за исключением законного введения патента в оборот этими лицами (принцип «исчерпания прав», см. далее по теме «Ограничения патентных прав»). Если патент принадлежит нескольким лицам, то согласно п.1ст.10 Закона каждое лицо вправе использовать патент, но продать его или дать лицензию возможно только с общего их согласия.
Использованием согласно п.2ст.10 Закона признается наличие в продукте или способе каждого признака независимого формулы патента. Поэтому, если в формуле патента целиком используются все признаки более раннего(«старшего») патента, последний также признается использованным, что требует получения согласия его владельца на использование.
В идеале нужно оформлять три соглашения: между патентообладателями(если их несколько), между патентообладателями и авторами, а также между самими авторами.
Право на распоряжение патентом реализуется в двух формах: уступкой патента(ст.10 Закона) и выдачей лицензий(ст13 Закона). Права и обязанности сторон этих договоров регламентированы положениями ГК РФ о сделках и договорах, а также Правилами Роспатента. Договоры подлежат обязательной регистрации Роспатентом и без нее недействительны, как и все платежи по ним, что зачастую приводит к налоговым претензиям и судебным делам.
Уступка бывает полная или частичная(один из владельцев патента уступает свою долю другому владельцу или с обязательного согласия(согласно указанной выше норме п.1ст.10 Закона) другого владельца - третьему лицу. Первоначальный владелец передает все права правопреемнику и не вправе как-либо влиять на использование патента.
Лицензия, т.е. разрешение на использование патента другим лицам, имеет много видов, подробно они будут рассмотрены в одной из последующих статей, но основными являются исключительная и неисключительная. Первая заключается в передаче исключительных прав одному пользователю(лицензиату), при этом владелец патента(лицензиар) теряет возможность предоставлять лицензии другим лицам. При неисключительной лицензии лицензиар оставляет за собой право предоставлять неограниченное количество лицензий другим лицам.
Как ни парадоксально, но помимо прав у патентообладателей есть и обязанности. К ним относится обязанность ежегодно платить пошлины за поддержание патента. Если не платить эти пошлины, патент аннулируется. Также обязанностью является использование патента самим патентообладателем и/или третьими лицами по лицензии от патентообладателя. При неиспользовании патента в течение определенного срока согласно п.3ст.10 Закона возможна выдача принудительной лицензии третьим лицам в судебном порядке.

Выбор редакции
Мое эссе Я, Рыбалкина Ольга Викторовна. Образование средне - специальное, в 1989 году окончила Петропавловский ордена трудового...

Going abroad nowadays is a usual thing for many families. Some people, however, stay unsatisfied with the time they have spent in a...

Каждая хозяйка должна научиться правильно варить бульон, чтобы он был прозрачным. Его используют для заливного, супа, холодца и соуса....

Домашние вечеринки настолько вошли в моду у европейцев, что их устраивают едва ли не каждую неделю. Вкусная еда, приятная компания, много...
Когда на улице мороз и снежная зима в самый раз устроить коктейльную домашнюю вечеринку. Разогревающие алкогольные коктейли,...
Характерными блюдами для национальной венгерской кухни считаются те, в которых использовано большое количество молотой паприки, репчатого...
Когда на улице мороз и снежная зима в самый раз устроить коктейльную домашнюю вечеринку. Разогревающие алкогольные коктейли,...
Три дня длилось противостояние главы управы района "Беговой" и владельцев легендарной шашлычной "Антисоветская" . Его итог – демонтаж...
Святой великомученик Никита родился в IV веке в Готии (на восточной стороне реки Дунай в пределах нынешней Румынии и Бессарабии) во...