Образец авторские права на изобретение. Документы, которые необходимы при подаче заявки на изобретение


Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен.

Комментарий к Ст. 1356 ГК РФ

1. Далеко не у всех результатов интеллектуальной деятельности закон признает наличие автора (или по крайней мере не считает фигуру автора юридически значимой для таких результатов, как ноу-хау, не говоря уж о средствах индивидуализации). Но все объекты патентного права имеют автора-гражданина, потому что создание этих объектов обусловлено ярко выраженной творческой деятельностью (ст. 1228, 1347 ГК). Соответственно должны существовать и личные неимущественные права автора. Какие именно?

В п. 2 ст. 1228 ГК РФ установлено, что в любом случае автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а вот иные личные неимущественные права — только в случаях, прямо предусмотренных Кодексом. Пункт 2 ст. 1345 ГК РФ говорит только о праве авторства, комментируемая статья раскрывает это право. Поскольку иные неимущественные права автора в нормах патентного права не упоминаются, получается, что право авторства — это единственное неимущественное право автора объекта патентного права. Данное положение является особенностью патентного права по сравнению с авторским правом, предусматривающим множество личных неимущественных прав автора произведения (см. ст. 1255 ГК). Это сознательный выбор законодателя: так, например, благодаря отсутствию у автора изобретения такого неимущественного права, как право на имя, граждане освобождены от того, чтобы при всяком использовании запатентованного объекта указывать имя изобретателя. Следует также обратить внимание на то, что закон не позволяет регистрировать объекты патентных прав анонимно: имя автора всегда указывается в заявке на получение патента, в государственных реестрах и в самом патенте. Автор всего лишь вправе отказаться от упоминания своего имени при официальном раскрытии информации Роспатентом (см. п. 1 ст. 1385, п. 1 ст. 1394 ГК).

Право авторства характеризуется возможностью для гражданина признаваться автором созданных им объектов патентного права. Абсолютный характер права авторства проявляется в том, что автор вправе пресекать попытки всех третьих лиц присвоить себе авторство. Как всякое личное неимущественное право, право авторства неразрывно связано с личностью: в комментируемой статье продублированы общие положения ч. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ о том, что это право неотчуждаемо от автора и непередаваемо; отказ автора от своего права не допускается и юридических последствий не влечет. Эти общие положения усилены в комментируемой статье указанием на то, что переход или передача исключительного имущественного права, первоначально всегда принадлежащего автору (п. 3 ст. 1228 ГК), не могут повлечь перехода или передачи права авторства. Бесспорно, подлежат применению и общие положения ч. 3 п. 2 ст. 1228 ГК РФ: авторство как таковое охраняется бессрочно (субъективное право авторства со смертью автора прекращается). Соответственно на требования о защите права авторства (авторства) не распространяется исковая давность (абз. 2 ст. 208 ГК).

2. Вопрос о моменте возникновения права авторства на объекты патентного права в литературе является одним из наиболее спорных. Большинство современных отечественных исследователей патентного права считают, что право авторства возникает только с момента государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца. Но следует отметить, что совершенно определенно закон говорит о том, что государственная регистрация объектов патентных прав является условием признания не всех интеллектуальных прав, а лишь исключительного права (см. п. 1 ст. 1232, ст. 1353, ч. 2 п. 1 ст. 1363 ГК), при этом срок действия даже исключительного права исчисляется с момента, предшествующего государственной регистрации (см. п. 1 ст. 1363 ГК и комментарий к ней). Об «иных» интеллектуальных патентных правах нельзя сказать даже этого: право на получение патента (ст. 1357 ГК) по своему определению может существовать только в период до государственной регистрации соответствующего результата. Ясно, что с неотделимыми от личности правами ситуация еще сложнее: так, государственная регистрация объекта патентных прав может состояться и после смерти автора — значит, в этом случае надо признать, что права авторства вообще никогда не было? Следует согласиться с А.П. Сергеевым, что безотносительно к теоретическим разногласиям «закон, во всяком случае, признает и охраняет права создателей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность его присвоения другими лицами» . Верховный Суд РФ вообще однозначно определяет: законом не предусмотрено, что право авторства зависит от выдачи патента, оно «возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата творческой деятельности» .

———————————
См.: Городов О.А. Патентное право: Учеб. пособие. М.: ТК «Велби»; Проспект, 2005. С. 358 — 361; Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 430 (автор — В.И. Еременко).

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК «Велби»; Проспект, 2007. С. 504.

Возможно, следует признать, что до возникновения охраняемого объекта патентных прав личное неимущественное право автора носит условный характер — государственная регистрация подтверждает или отвергает существование этого права. Что касается реализации права авторства и его охраны (или охраны авторства), то она действительно возможна только с момента признания государством за решением значения объекта патентного права и выдачи патента (см. п. 2 — 3 ст. 1354 ГК). Прекращение срока действия патента (удостоверенного им исключительного права) не влечет прекращения охраны права авторства (авторства).

3. Формальное закрепление права авторства выражается в сведениях, вносимых в соответствующий государственный реестр и в выдаваемый на основании государственной регистрации патент, который, как сказано в п. 1 ст. 1354 ГК РФ, удостоверяет в том числе и авторство на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Внесение имени автора в патент устанавливает такую презумпцию авторства, которая может быть опровергнута только через признание патента недействительным. В связи с этим имеют существенную специфику способы защиты нарушенного права авторства (авторства) в зависимости от того, внесен или не внесен нарушитель в качестве автора в патент. При защите права авторства (авторства) лица, указанного в качестве автора в патенте, применяются общие способы защиты, указанные в п. 1 ст. 1251 ГК РФ, за исключением требования о признании права авторства (это право и так признается бесспорным). Иная ситуация, если свое фактическое право авторства отстаивает лицо, в патенте не указанное. В данном случае специальным и необходимым способом защиты (не исключающим применение общих способов, упомянутых в п. 1 ст. 1251 ГК) является требование о признании в судебном порядке патента недействительным (подп. 4 п. 1 ст. 1398 ГК). Тот же специальный способ защиты применяется в случае, если заинтересованными лицами защищается авторство умершего автора.

Изобретение определяют как новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой отрасли человеч-й жизне-деятельности, как всякий достигнутый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.

Права на изобретение охраняет закон и подтверждает патент на изобретение. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения и исключительное право на его использование. Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с даты поступления заявки.

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретения по своему усмотрению если такое использование не нарушает прав других патентообладателей, включая право запретить использование объектом другим лицам. Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, а спо­соб, охраняемый патентом на изобретение, - примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.

Если патентообладатель не может использовать изобретение, не нарушая при этом прав другого патентообладателя, он вправе требовать от последнего заключения лицензионного договора. Патентообладатель может уступить полученный патент любому физ или юр лицу. Договор об уступке патента подлежит регистрации. Договор без регистрации считается недействи­тельным. Патент на изобретение и право на его получение переходят по наследству.

Обладателями авторского права м/б рос­сийские граждане, иностранцы, лица без граждан­ства, их наследники и иные правопреемники (неза­висимо от состояния здоровья, возраста, а также гражданской правоспособности). Субъективные ав­торские права возникают у автора в результате фак­та создания произведения. В соответствии с современным российским закон-вом авторами произведений признаются только физические лица.



Принадлежность исключ-го права тому или иному лицу устанавливается по закону или по договору.

· издатели некоторых видов произведений;

· правопреемники юридических лиц;

Авторские права у создателя произведения возникают сра­зу, как только достигнутый творческий результат облекается в объективную форму, обеспечивающую его восприятие другими людьми. Та­кие авторы называются соавторами.

Авторское право на произведение, созданное творческим трудом двух и более лиц, принадлежит им совместно, незави­симо от того, образует произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет также и само­стоятельное значение.

Авторское право распространяется на объек­ты, существующие в какой-либо объективной фор­ме: письменной, устной, звукозаписи или видеоза­писи, изображения, объемно-пространственной и др. Часть произведения может использоваться самостоя­тельно и признается объектом авторского права. При этом авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Объекты авторского права: 1) литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 2) драматические произведения, сценарные произведения; 3)хореог­рафические произведения; 4) музы­кальные произведения с текстом или без текста; 5) аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы); 6) произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства; 7) произведения архитектуры, градострои­тельства; 9) фотографические произведения; 10) географические, геологические и другие карты, планы; 11) производные произведения (переводы, аннотации, рефераты); 12) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных).

Не являются объектами авторского права: 1) официальные документы (законы, судебные ре­шения, иные тексты законодательного, админист­ративного и судебного характера), а также их офи­циальные переводы; 2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки); 3) про­изведения народного творчества; 4) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

АП охраняются части произведения при условии, что они являются творческими и оригинальными. АП распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные произ­ведения, существующие в какой-либо объективной форме.

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.. 4

1.1. Интеллектуальная собственность: понятие и виды.. 4

1.2. Изобретение как таковое. 6

1.3. Интеллектуальная собственность как объект охраны по российскому законодательству. 10

2.2. Исключительные права патентообладателя. 14

3. НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ. 16

3.2. Нарушение прав патентообладателей. 18

3.3. Охрана российских изобретений за рубежом. 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 22

Исходя из содержания статьи 138 ГК РФ, под объектом интеллектуальной собственности, в первую очередь, признаётся некий результат интеллектуальной деятельности. В литературе указывается, что «под объектом интеллектуальной собственности во всех случаях подразумевается благо нематериальное, которое лишь воплощается в определённых материальных объектах, являющихся его материальными носителями» .

Перечня видов интеллектуальной собственности ГК РФ не содержит. Они включены в различные законодательные и нормативные акты Российской Федерации. Перечислим основные из них:

Гражданский кодекс РФ;

Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3517-1;

Федеральный закон от 07.02.03 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

Федеральный закон от 11.12.02 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

Закон Российской Федерации от 09.07.93г. №5351-1 «Об авторском праве и смежным правам»;

Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»;

Федеральный закон от 24.12.02 г. № 177-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»;

Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;

Федеральный закон от 09.07.02 № 82–ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;

Федеральный закон от 29.12.94 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;

Федеральный закон от 04.07.96 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене»;

Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.95 г. №191-ФЗ «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» и др.

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности обеспечивается на основе патентного законодательства, законодательства по защите от недобросовестной конкуренции (права на коммерческую тайну), авторского права, законодательства о средствах индивидуализации.

1.2. Изобретение как таковое

Патентный закон РФ не содержит определения понятия изобретения, лишь указывает на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило, акцентирует внимание не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны.

Отечественная наука, равно как и действовавшее ранее законодательство, традиционно рассматривала изобретение в качестве технического решения задачи. В этот родовой признак изобретения вкладывался двоякий смысл. С одной стороны, изобретательское предложение должно было не просто ставить ту или иную задачу, а указывать конкретные пути и средства ее решения. С другой стороны, требовалось, чтобы решение задачи было техническим, а не каким-либо иным, в частности организационным или экономическим. При этом акцент делался не на самой задаче, а на сущности ее решения. Иными словами, с помощью изобретения могла решаться любая практическая задача в области техники, сельского хозяйства, культуры, образования и т. д., но исключительно техническими средствами.

Признаваемые законом виды технических решений раскрывались через понятие «объект изобретения». К числу объектов изобретений относились устройства, способы, вещества, а также предложения по применению уже известных устройств, способов и веществ по новому назначению. Таким образом, изобретением как техническим решением задачи могло быть признано лишь конкретное работоспособное решение, предложенное в виде устройства, способа, вещества или предложения по использованию этих объектов по новому назначению. Патентный закон РФ указывает на возможные объекты изобретений, расширяя их круг за счет штаммов-микроорганизмов, культур клеток растений и животных (п. 2 ст. 4). Все они могут быть отнесены к техническим решениям в соответствии с энциклопедическим определением, техники как совокупности средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных процессов общества.

Напротив, объединяющим признаком объектов, не признаваемых патентоспособными изобретениями, перечень которых содержится в п. 3 ст. 4 Патентного закона РФ, является их нетехнический характер.

Итак, любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения должно подпадать под один из названных в законе объектов, то есть быть устройством, способом, веществом, штаммом либо предложением по использованию указанных объектов по новому назначению. К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Для характеристики устройств используются конструктивные средства, наличие конкретных элементов, наличие связи между элементами, их взаимное расположение, формы выполнения элементов, материал, из которого они выполняются, и т.п. К устройствам как объектам изобретений относятся машины, приборы, механизмы, инструменты, оборудование и т. п. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства обеспечивают наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность.

К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объектов. Способ – это совокупность приемов, выполняемых с определенной последовательностью, с соблюдением определенных правил. Для характеристики способов используются технологические средства – наличие определенной совокупности действий, порядок их выполнения (последовательно, одновременно, в различных режимах), условия осуществления действий и т. п.

Как уже отмечалось, для того чтобы изобретение стало объектом правовой охраны, недостаточно факта создания патентоспособного решения, требуется и факт официального признания (квалификации) такого решения в качестве изобретения компетентным государственным органом – федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Порядок оформления прав на изобретение регулируется ч. 4 ГК РФ и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 06.06.2003г.

Оформление прав начинается с составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение.

Заявка может быть подана этими лицами (именуемыми заявителями) непосредственно либо через патентного поверенного или иного представителя. Физические лица, постоянно проживающие за пределами РФ, иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с подачей заявки и получением патента, через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если иной порядок не установлен международным договором Российской Федерации.

Заявка на изобретение должна содержать ряд документов, составленных в строгом соответствии с установленными для них требованиями.

Этими документами являются:

    Заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения.

Заявление подписывается заявителем и представляется в трех экземплярах. Если заявитель – юридическое лицо, заявление подписывает руководитель организации или уполномоченное на это лицо, указывается должность подписывающего лица, а подпись скрепляется печатью организации. Если заявка подается через патентного поверенного или иного представителя, заявление подписывает патентный поверенный либо иной представитель.

    Описание изобретения. Описание изобретения должно раскрывать изобретение настолько полно, чтобы, руководствуясь им, можно было осуществить изобретение (требование полноты описания).

Описание имеет определенную структуру: оно начинается с названия изобретения. Название должно соответствовать сущности изобретения и характеризовать, как правило, назначение объекта. По общему правилу название излагается в единственном числе.

Например: «Способ получения анимоактивного полиакриламида».- Патент РФ № 2137780. Патентообладатель – Пермский завод им. С.М. Кирова.

Уровень техники. В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них прототипа – аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков.

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходных с совокупностью существенных признаков изобретения.

Сущность изобретения. В этом разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направленно заявляемое изобретение, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении изобретения.

Технический результат может выражаться в снижении (повышении) коэффициента трения, снижении вибрации, в улучшении кровоснабжения органа, локализации действия лекарственного препарата, в устранении дефектов структуры литья и т.д.

Перечень фигур чертежей и иных материалов. В этом разделе описания кроме перечня фигур приводится указание на то, что изображено на каждой из них. Если представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, приводится краткое пояснение их содержания.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Возможность осуществления изобретения подтверждается либо описанием непосредственно в материалах заявки средства для реализации технического решения или методов его получения. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе «Сущность изобретения».

Важнейшее правовое значение имеет формула изобретения, которой заканчивается описание.

Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Формула должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании.

По принятой в РФ, а ранее СССР, т.н. германской системе изложения формула изобретения, по общему правилу, строится как логическое определение.

Формула состоит из двух частей: 1) ограничительной части и 2)отличительной части, разделенных стандартным оборотом «отличающийся (-ееся, -аяся) тем, что…»

Ограничительная часть содержит наименование изобретения и перечень существенных признаков, общих для прототипа и предлагаемого решения (известные признаки). Отличительная часть начинается со стандартного оборота «отличается тем, что…», после которого указывается цель изобретения, а затем излагаются признаки, которые отличают заявленный объект изобретения от прототипа (т.е. новые признаки объекта изобретения).

Пример: «Зубная паста, содержащая глицерин, мел, вазелиновое масло, мыльную стружку, питьевую соду, мятную отдушку, отличающаяся тем, что с целью экономии дефицитных продуктов, в пасту вводят 8 % бентонитовый гель, в количестве примерно 40 %» 14 .

Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, если она характеризует:

    индивидуальные химические соединения;

    штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных;

    применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению;

    изобретение, не имеющее аналогов.

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать соответственно один или несколько пунктов.

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющих развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования.

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретения.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

Например,

«1. Установка для гамма-облучения клубней картофеля, содержащая защитный корпус, камеру облучения с линейными радиоактивными источниками и лабиринтные загрузочное и выгрузочное устройства, отличающаяся тем, что, с целью облучения клубней без затаривания и повышения тем самым производительности установки и уменьшение её габаритов, камера облучения установлена с наклоном в сторону выгрузного устройства и выполнена вращающейся.

2. Установка по п. 1 отличающаяся тем, что с целью равномерного облучения клубней, радиоактивные источники установлены со смещением относительно оси вращения камеры.

3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что она снабжена механизмом регулирования угла наклона камеры.»

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

В формулу, характеризующую штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, включаются родовое и видовое названия биологического объекта на латинском языке с указанием фамилии (фамилий) автора (авторов) вида и, если штамм депонирован, - название или аббревиатура коллекции-депозитария, регистрационный номер, присвоенный депонированному объекту, и назначение штамма.

Как уже отмечалось, формула изобретения имеет важное правовое значение: 1) она определяет объем правовой охраны изобретения; 2) обеспечивает установление факта его использования; 3) в спорных случаях служит критерием для определения автора или круга соавторов изобретения.

Например: продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом на изобретение, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.

    Чертежи и иные материалы.

Чертежи и иные материалы предоставляются в составе заявки, если они необходимы для понимания сущности изобретения. Чертежи и иные поясняющие материалы могут быть оформлены в виде: графических материалов (собственно чертежей, схем, графиков, эпюр, рисунков, осциллограмм и т.д.), фотографий, таблиц, диаграмм. Рисунки представляются в том случае, если невозможно проиллюстрировать изображение чертежами или схемами. Фотографии являются дополнением к другим видам графических материалов. В исключительных случаях, например, для иллюстрации этапов выполнения хирургических операций, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

    Реферат .

Реферат служит для целей информирования об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения. Реферат включает название, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или область применения, если это неясно из названия, характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата.

При необходимости в реферат включают чертеж или химическую формулу.

Установлено, что заявка не должна содержать: выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или патентам (свидетельствам) других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению, либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям нормативных правовых актов.

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии – общепринятые в научной и технической литературе.

К оформлению документов заявки предъявляются формализованные требования: документы заявки должны выполняться на прочной, белой, гладкой неблестящей бумаге; формат листов 210297мм; каждый лист используется только с одной стороны; установлен минимальный размер полей на листах, документы печатаются шрифтом черного цвета, через 2 интервала и т.д.

Для надлежащего оформления заявки обязательно соблюдение требования «единства изобретения», в соответствии с которым каждая заявка может содержать только одно изобретение.

Заявка признается относящейся к одному изобретению, если она относится к одному объекту: устройству, способу, веществу, штамму, применению объекта по новому назначению.

В определенных случаях заявка может относиться к группе изобретений, в частности к изобретениям, одно из которых предназначено для изготовления другого.

Например: устройство, вещество, штамм и способы их изготовления.

Помимо специальных документов, входящих в каждую заявку, ко всем заявкам должны быть приложены: документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты пошлины либо уменьшения её размера, либо отсрочки её уплаты. Указанные документы представляются одновременно с заявкой или не позднее 2 месяцев с даты поступления заявки. Согласно Положению о пошлинах в ред. от 14.01.2002г. № 8 15 за подачу заявки на выдачу патента РФ на изобретение взимается пошлина в размере 600 рублей и дополнительно 90 рублей за каждый пункт формулы изобретения свыше двадцати пяти.

Поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки регистрируются и передаются на экспертизу.

Патентный закон установил систему так называемой «отложенной» экспертизы рассмотрения заявок о выдаче патентов на изобретения. Суть этой системы заключается в том, что производство по заявке состоит из двух основных стадий:

    формальной (предварительной) экспертизы, которая заканчивается публикацией сведений о заявке, прошедшей эту стадию с положительным результатом;

    и экспертизы заявленного предложения по существу на предмет его соответствия необходимым для получения патента требованиям. При этом вторая стадия не является обязательной, для её проведения требуется ходатайство заявителя о проведении экспертизы и выдаче патента.

В ходе формальной экспертизы проверяется наличие документов, предусмотренных законом, и соблюдение заявителем установленных требований к заявке (составу её документов, правильности их оформления, соблюдению требования «полноты описания» и «единства изобретения»), правильность изложения формулы изобретения, наличие необходимых подписей на документе и т.д.

В случае представления заявителем до начала экспертизы дополнительных материалов проверяется также, не изменяют ли они сущности заявленного изобретения, что может повлиять на решение вопроса о приоритете.

От результатов предварительной экспертизы зависит дальнейшая судьба заявки. Решение об отказе в выдаче патента на стадии формальной экспертизы может быть выслано только в случае, если будет установлено, что заявка содержит описание решения, не относящегося к изобретениям, например, алгоритм, научную теорию, художественное решение внешнего вида изделия.

Во всех остальных случаях, связанных с недостатками в оформлении заявочных материалов, их неполнотой и т.п., которые можно исправить без изменения сущности предложения, заявителю должен быть направлен соответствующий запрос. Заявителю предлагается в течение двух месяцев с даты получения запроса представить исправленные или отсутствующие документы. В случае, если заявитель в указанный срок не представляет запрашиваемый материал или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. Установленный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на десять месяцев с даты его истечения.

О положительном результате формальной экспертизы и дате подачи заявки на изобретение заявитель уведомляется незамедлительно после её (экспертизы) завершения. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует сведения о заявке. По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявления, сведения о заявке могут быть опубликованы ранее указанного срока. До опубликования сведений о заявке на изобретение заявитель вправе преобразовать её в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления. В этом случае сохраняется приоритет первой заявки.

Во-первых, с этого момента заявитель может подать ходатайство о проведении экспертизы по существу, если оно не было подано при подаче заявки. До подачи такого ходатайства он вправе просить о проведении предварительного информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Это дает возможность оценить шансы на получение патента.

Во-вторых, с этого момента любое лицо может ознакомиться с опубликованной заявкой (к ней открывается доступ) и, если выдача патента затрагивает его интересы, он может также подать ходатайство о проведении полной экспертизы или информационного поиска.

Если во время такой охраны физические или юридические лица используют заявленные изобретения, они обязаны выплатить патентообладателю денежную компенсацию после получения патента. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом.

Если патент не будет выдан, временная правовая охрана, в том числе и право на денежную компенсацию, считаются ненаступившими.

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает в себя информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники и проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленными ст.1350 Гражданского кодекса.

По результатам экспертизы выносится одно из двух решений:

1) Об отказе в выдаче патента, когда выясняется, что заявленное решение не соответствует установленным условиям патентоспособности.

2) Решение о выдаче патента. Это решение принимается, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу устанавливается, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности. В принятом решении указывается дата приоритета изобретения.

До принятия решения (первого или второго) заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведённым в нем мотивам. При принятии решения доводы заявителя учитываются, если они представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления.

Патентный закон в редакции от 24 января 2003г. предусмотрел создание Палаты по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, которая действует и в соответствии с ч. 4 ГК РФ.

Заявитель, в случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента на изобретение, решением о выдаче патента или решением о признании заявки отозванной, может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение шести месяцев с даты получения такого решения или запрошенных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии запроса этих копий в течение двух месяцев с даты получения заявителем решения, принятого по заявке на изобретение.

Решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вступает в силу с даты утверждения и может быть обжаловано в суд.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности после принятия решения о выдаче патента, при условии уплаты заявителем пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере 1200 рублей, публикует в официальном бюллетене «Изобретения (заявки и патенты)» сведения о выдаче патента, включающие:

    номер патента;

    номер и дату поступления заявки, по которой выдан патент;

    дату публикации сведений о заявке и номер бюллетеня;

    название изобретения;

    формулу изобретения;

    некоторые другие данные.

Решение о выдаче Патента и уплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента являются основанием для внесения изобретения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации 16 и выдачи патента. Один патент выдается при наличии как одного, так и нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент 17 .

Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки. Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения, за вычетом пяти лет. При этом срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пяти лет.

Действие патента прекращается досрочно: при признании патента недействительным; на основании заявления патентообладателя; при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.

Патент выполняет важнейшие функции, удостоверяя:

    исключительное право патентообладателя на изобретение.

Право авторства на изобретение возникает, если этот творческий продукт имеет материальное выражение. А вот право на использование технического новшества приобретается отдельно и гарантируется документом под названием патент. В статье мы приводим краткий обзор того, какие права на изобретения существуют, что они включают в себя и чем отличаются друг от друга.

В чем заключаются права на изобретение

Создатель изобретения, согласно законодательству РФ, обладает следующими видами прав:

  • исключительными;
  • правом авторства.

Автор изобретения – это лицо, результатом творческой работы которого является тот или иной продукт интеллектуальной деятельности. По умолчанию (если не доказано иное) автором считается гражданин, который указан в этом качестве в документах, составляющих заявку на регистрацию патента на изобретение, промышленный образец либо полезную модель.

Не все плоды интеллектуального творчества относятся к изобретениям. Таковыми не являются, в частности:

  • научные открытия;
  • теории, новые математические методы;
  • дизайнерские и эстетические решения;
  • правила игр;
  • методы осуществления интеллектуальной деятельности или ведения бизнеса;
  • программные продукты для ЭВМ;
  • решения, касающиеся только представления информации.

Кроме них, не имеют правовой охраны в статусе изобретения следующие виды интеллектуальной собственности:

  • новые сорта растений, породы животных, биологические методы их получения (кроме микробиологических технологий и создаваемых ими продуктов);
  • топологии интегральных микросхем.

Разработав новое техническое решение какой-либо задачи и закрепив его в физической форме, автор обретает права авторства на него. Но это право не дает изобретению правовой охраны, и оно может быть использовано сторонними лицами в собственных интересах. Для защиты новшества от чужих посягательств необходимо получить патент.

Однако и тут есть ограничения. Патентные права не распространяются на:

  • технологии клонирования человека;
  • методики изменения генетической целостности эмбриональных человеческих клеток;
  • способы промышленного и коммерческого использования человеческих эмбрионов;
  • любые решения, создающие угрозу интересам общества и вступающие в конфликт с нормами морали и гуманизма.

Патент – это документ, закрепляющий за его обладателем право на использование изобретения, включающее его промышленную эксплуатацию, введение его в гражданский оборот и любые другие способы распоряжения им, находящиеся в рамках закона. Срок действия права на изобретение, обеспечиваемого патентом, составляет 20 лет, и правообладатель обязан ежегодно вносить платеж для поддержания патента в актуальном статусе. Можно продлить этот срок на 5 лет, но не более. После этого техническое решение становится общественным достоянием (авторское право, однако, продолжает действовать в его отношении), может применяться кем угодно без каких-либо разрешений и выплат.

В ситуации, когда точно такое же изобретение было сделано кем-то раньше, но не запатентовано, этот человек имеет право преждепользования – возможность дальнейшей эксплуатации своего изобретения без уплаты каких-либо средств, но и без расширения областей его использования (путем включения этого изобретения в какой-либо вновь созданный объект и т. д.) и продажи (кроме передачи вместе с объектом, в котором оно задействовано).

Нередко изобретения делаются людьми в ходе выполнения их трудовых обязанностей или по заданию работодателя. Такие изобретения называются служебными, и права на них распределяются следующим образом: правом авторства на изобретение обладает работник (собственно, автор), а исключительным правом и правом – его работодатель (исключая случаи, когда в трудовом договоре зафиксированы какие-то иные условия). При этом разработчик технического новшества также имеет право на вознаграждение за использования служебного изобретения.

Однако не все изобретения, создаваемые сотрудниками при использовании материально-технической и финансовой базы работодателя, являются служебными. Если техническое решение было разработано не в рамках исполнения сотрудником обязанностей, регламентированных трудовым договором, то оно не относится к служебным, и все права на него (авторское, право на оформление патента и т. д.) остаются за автором. Его наниматель может потребовать лишь неисключительную, или простую, лицензию на пользование этим изобретением либо компенсацию всех издержек, которые он претерпел из-за создания его работником этого изобретения.

Исключительные права на изобретение

Патент обеспечивает его владельцу право распоряжаться изобретением как угодно (не нарушая при этом закона, конечно). Изобретения можно использовать следующим образом:

  1. Ввозить на территорию РФ, производить, применять, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или держать у себя для использования в дальнейшем объект, содержащий изобретение.
  2. Применять метод, в который оно входит.

Изобретение считается примененным в материальном объекте или методе, когда этот объект или метод несут в себе все признаки данного технического решения, перечисленные в виде независимых пунктов формулы изобретения в патенте (либо аналогичные признаки, известные в данной технической области до этого момента). Если в процессе применения были использованы также признаки другого изобретения, полезной модели, промышленного образца, то эти продукты интеллектуального труда тоже признаются использованными.

Не являются нарушением исключительного права на изобретение:

  1. Применение объекта, содержащего в себе изобретение, как части конструкции, вспомогательного оборудования или в процессе эксплуатации транспорта (железнодорожного, водного, авиационного и автомобильного) либо космических аппаратов других государств в случаях, когда этот транспорт или техника присутствуют на территории РФ временно или случайно, а объект применяется только по прямому назначению – для транспортных целей или эксплуатации космической техники. Такие действия не нарушают исключительных прав на транспортную или космическую технику стран, предоставляющих аналогичные права на те же объекты, зарегистрированные в РФ.
  2. Научное исследование материального объекта, изделия либо метода, содержащих в себе изобретение (включая эксперименты над ними).
  3. Применение изобретения в условиях форс-мажорных обстоятельств (природных катастроф, техногенных аварий) при условии скорейшего уведомления правообладателя о том, что его изобретение было использовано, и уплаты ему надлежащей компенсации.
  4. Употребление изобретения в частных, бытовых, семейных целях (то есть, некоммерческое, без извлечения какой-либо прибыли).
  5. Однократное изготовление лекарственного препарата в аптеке по рецепту врача с применением изобретения.
  6. Распоряжение на территории РФ продуктом, включающим в себя изобретение, и уже введенным в гражданский оборот (владельцем патента или лицом, получившим его разрешение на это).

Случается так, что правообладатель патентует изобретение, промышленный образец или полезную модель, но не пользуется ими либо применяет в очень незначительной степени. Если такое положение дел сохраняется в течение четырех лет с момента получения патента и из-за этого рынок недополучает соответствующие товары и услуги, то любой желающий активно использовать данное изобретение имеет право обратиться к патентообладателю с просьбой о заключении с ним лицензионного договора.

При отказе патентообладателя он может подать судебный иск о выдаче ему принудительной неисключительной лицензии на эксплуатацию изобретения на территории РФ. Исковое заявление должно содержать условия предоставления лицу лицензии этого типа: объем использования продукта интеллектуального труда, суммы платежей, график и порядок их перечисления патентообладателю.

Суд удовлетворит требования истца, если держатель патента не сможет доказать, что у него были уважительные причины не использовать изобретение либо использовать его в очень малой степени. Для получателя лицензии объем платежей за нее устанавливается также в судебном порядке и не может быть меньше стоимости лицензии, определяемой исходя из сравнимых обстоятельств дела.

Принудительная простая лицензия может быть приостановлена через суд, если неблагоприятные обстоятельства патентообладателя изменились и вряд ли возникнут вновь, и он подал соответствующий иск. Порядок прекращения действия лицензии и возникшие права сторон тоже определяет суд.

В случаях, когда обладатель патента не имеет возможности пользоваться изобретением, исключительным правом на которое он обладает, без нарушения прав владельца первого патента на него (если этот владелец отказался заключать лицензионный договор), то обладатель второго патента может потребовать предоставления ему принудительной простой лицензии через суд.

Иск составляется так же, как в вышеописанной ситуации с неиспользованием изобретения. Отличие здесь в том, что владелец второго патента и исключительного права на зависимое изобретение должен продемонстрировать высокую техническую важность этой разработки и доказать, что он имеет больше экономических возможностей, чем обладатель первого патента, для промышленной эксплуатации изобретения.

Если суд удовлетворяет его иск и выдает лицензию, то право на использование изобретения, обеспечиваемое первым патентом, не передается другим гражданам (за исключением случаев отчуждения второго патента и, соответственно, исключительного права на изобретение). Размер платежей по принудительной неисключительной лицензии определяется по тому же алгоритму, что и в ситуации, описанной выше.

Авторские права на изобретение

Правом авторства на изобретения его создатель обладает бессрочно, и оно не может быть отчуждено у него (поскольку является личным). Этим правом обладают, в том числе, и авторы служебных изобретений. Авторское право – это основа для всех остальных имущественных и неимущественных прав, касающихся продуктов творческого труда, и важнейшее полномочие изобретателя.

Суть этого права заключается в гарантируемой законодательством возможности для фактического создателя изобретения получить признание себя в качестве такового в соответствии с установленным порядком. Отсюда следует запрет всем остальным людям называться авторами изобретения, запатентованного в какой-либо стране.

Право авторства на изобретение не имеет временных рамок, но пространственный ареал его действия ограничен. В соответствии с общим порядком, авторское право действует только на территории Российской Федерации, а если на изобретение имеется патент и на территории другого государства, то оно будет действовать и там.

Защита авторского права предполагает охрану имени автора (которым может быть только гражданин, обладающий индивидуализирующим его именем). Изобретатель может уступить право патентования своего детища кому-либо другому, но его имя в любом случае будет присутствовать в документе вместе с именем владельца патента. То есть право изобретателя на имя фактически является частью его авторского права, и это имя обязательно указывается во всех изданиях и иных источниках информации, где упоминается изобретение.

Решение о том, как назвать свой интеллектуальный продукт – собственным именем или каким-то специальным наименованием – целиком принадлежит автору и никак не регулируется законом. Это относительное право, предполагающее, что правообладателю будет противостоять какое-либо лицо, наделенное соответствующими обязанностями, но сотрудники Роспатента, которые занимаются патентованием технических решений, не имеют такой обязанности.

Что касается права на переименование уже зарегистрированного изобретения, то эта операция возможна по ходатайству гражданина, являющегося одновременно автором и патентообладателем. Если автором изобретения является один человек, а патентом владеет другой, то название объекта интеллектуального труда можно менять только при согласии обеих сторон, поскольку это действие затрагивает имущественные интересы патентообладателя.

Срок действия исключительного права на изобретение

Исключительное право и соответствующий патент на изобретение действительны в течение 20 лет со дня подачи заявки в патентное ведомство. Это право попадает под государственную охрану лишь после совершения регистрации изобретения (см. ст. 1393 ГК РФ). Если рассмотрение заявки на регистрацию лекарственного препарата, агрохимиката или пестицида (использование которых в сельском хозяйстве или медицине возможно только при наличии специального разрешения) заняло много времени и первое разрешение было получено позже чем через пять лет, то правообладатель может направить заявление в федеральные органы исполнительной власти по интеллектуальной собственности и потребовать увеличения срока действия исключительного права на это изобретение. Срок может быть продлен не более чем на пять лет.

Иногда для рассмотрения заявки на оформление патента на техническое новшество необходимы дополнительные материалы. Заявитель должен представить их не позднее чем через три месяца с момента направления ему запроса, и если он их не представит и не попросит о продлении этого срока (что возможно по решению федерального органа, занимающегося вопросами интеллектуальной собственности, на период до 9 месяцев), то его заявка будет отклонена.

Пролонгация исключительного права на техническое решение обеспечивается дополнительным патентом, в котором присутствует формула изобретения со всеми его признаками, характеризующими данный продукт интеллектуального труда. Этому дополнительному патенту присваивают регистрационный номер, совпадающий с номером предшествующего (срок которого продлевается).

Для изобретений, представляющих собой химический или фармацевтический продукт (пестицид, агрохимикат, лекарство), промышленное применение которых в РФ допускается только при наличии специального разрешения, предусмотрены особые административные процедуры и условия продления срока патента.

Они отражены в «Административном регламенте предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента» (утвержденном приказом Минэкономразвития РФ от 03.11.2015 № 810) и в «Порядке выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления срока действия патента на изобретение» (утвержденном приказом Минэкономразвития РФ от 03.11.2015 № 809). Особенность продления срока действия исключительного права на эти изобретения заключается в повышенных требованиях к составлению формул таких изобретений.

Условия, время и процедурные особенности рассмотрения заявок на получение дополнительного патента, а также увеличение срока ответа на ходатайство об экспертизе и перечень сведений, которые должны быть включены в такой патент, тоже регламентируются нормативно-правовыми актами РФ.

Раньше патенты продлевались в отношении абсолютно всех содержащихся в них пунктов формулы изобретения (как зависимых, так и независимых), но с 1 января 2015 г., согласно п. 2 ст. 1363 ГК РФ, продление патента возможно только с новой формулой изобретения продукта, на использование которого имеется разрешение. То есть, пролонгируются исключительные права лишь на конкретный состав лекарственного препарата или соединение, которые могут применяться в промышленности и здравоохранении и уже прошли все требуемые клинические испытания.

Направлять в федеральный орган, регулирующий вопросы патентного права, заявку на продление патента следует тогда, когда еще действителен текущий патент, и до момента истечения полугода с момента выдачи первого разрешения на использование изобретения либо полугода после получения первоначального патента – выбирается тот срок, который истекает позже. Этот срок увеличивают на отрезок времени со дня подачи заявки на регистрацию изобретения и до дня получения первого разрешения на его эксплуатацию (максимум на 5 лет, но при вычете 5 лет).

Эта правовая норма изменилась в том смысле, что объем прав на изобретение, подтверждаемых дополнительным патентом, является новым (не совпадающим с тем, который обеспечивался первоначальным патентом). Ведь фактически дополнительный патент основывается на новой формуле изобретения, характеризующей конкретный продукт, применение которого уже разрешено, и это отражено в соответствующем документе. Примеры таких продуктов – активные соединения, их сочетания или соли, фармацевтические композиции в тех или иных лекарственных формах, испытанные в клинических условиях и допущенные к использованию в качестве лекарственного препарата Минздравом (что отражено в их регистрационном удостоверении).

То есть если раньше формула изобретения являлась «зонтиком», покрывающим все возможные альтернативные соединения и их вариации, то теперь продлить патент можно лишь на одно конкретное соединение или действующее вещество, уже проверенное, прошедшее все экспертизы и допущенное к массовому применению. Этот подход к защите исключительных прав на лекарства соответствует практике европейских стран, где такие изобретения защищаются Свидетельствами дополнительной охраны (СДО).

Рассмотрение заявок на продление патентов включает в себя, помимо контроля формальных и процедурных аспектов (оплаты патентной пошлины, соблюдения сроков, статуса первоначального патента, удостоверения личности и прав заявителя), классификацию изобретения – установление возможности причисления его к одной из категорий изобретений, для которых допускается увеличение срока действия патентов. Примечательно, что, например, патенты, защищающие исключительные права на устройства или методики применения лекарственных средств, не могут быть продлены, в отличие от продуктов, представляющих собой композиции лекарственных препаратов либо соединений, являющихся их компонентами.

Срок действия удостоверения на лекарственное средство при его первой регистрации в РФ составляет 5 лет. Выдаче этого удостоверения предшествуют длительные клинические испытания, поэтому новые лекарства вводятся в широкое употребление не сразу после того, как они были разработаны фармацевтами и химиками. Эта задержка с регистрацией компенсируется продлением срока патента.

Кроме того, процедура обработки заявки на перерегистрацию патента федеральным ведомством допускает возможность увеличения установленного срока ответа, если у правообладателя были запрошены дополнительные материалы, касающиеся изобретения. В любом случае, и первичная, и повторная процедуры регистрации патента на лекарство занимают очень много времени.

После того как препарат пробыл на рынке пять лет, он нуждается в повторной регистрации, результатом которой будет выдача правообладателю бессрочного регистрационного удостоверения. То есть разрешением, запускающим лекарственный препарат в эксплуатацию, является первое регистрационное удостоверение, действующее в течение пяти лет. За время широкого применения лекарства могут быть обнаружены его побочные воздействия и противопоказания к его назначению, которые могут стать причиной отказа в перерегистрации прав на это изобретение.

Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы соблюдался баланс между интересами изготовителей оригинальных и воспроизведенных лекарств и интересами всего общества (прежде всего, экономическими).

Получить права на изобретение не так просто, как хотелось бы. Это сложная и ответственная процедура, поэтому лучше довериться в этом вопросе профессионалам нашей компании «Царская привилегия».

Выбор редакции
Раньше мидии считались деликатесом и бывали на столах среднестатистических семей очень редко. Сейчас данный продукт стал доступен многим....

В преддверии новогодних и Рождественских праздников мы все чаще задаем себе совсем нериторический вопрос из вечной серии «что...

Одним из наиболее популярных фаршированных колбасных изделий является языковая колбаса. Для ее изготовления используют только самое...

СИТУАЦИЯ: Работник, занятый во вредных условиях труда, был направлен на обязательный периодический медицинский осмотр. Но в назначенное...
Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 в статье 9 предусматривает для коммерческих предприятий свободный выбор форм первичной...
Продолжительность рабочего времени медицинских работников строго контролируется Трудовым кодексом. Установлены определённые часы, на...
Сведений о семье в биографии политолога Сергея Михеева крайне мало. Зато карьерные достижения помогли снискать, как поклонников...
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в ходе беседы с журналистами во время представления своей книги «Диалоги»,...
В истории Новосибирской области - история нашей страны. Все эпохи здесь… И радующие археологов древние поселения, и первые остроги, и...